Здравствуйте, каков срок подачи заявления в суд для восстановления вредности производства

Отпуск 2018: обязательно ли писать заявление за 2 недели

Здравствуйте,  каков срок подачи заявления в суд для восстановления вредности производства
| Отпуск | Заявление на отпуск за две недели: статья ТК РФ

Много споров вызывает срок написания заявления на отпуск. Обычно пишется заявление на отпуск за две недели. Статья ТК РФ, регламентирующая такой порядок, конечно, отсутствует.

Однако на практике многие предприятия в целях упорядочивания кадровых процедур устанавливают такой срок в соответствующих локальных актах. Насколько правомерно такое требование администрации организации.

О том, необходимо ли писать заявление на отпуск за две недели до начала отпуска, расскажем в статье.

Отпуска для штатного персонала

Работники, с которыми у предприятия заключен трудовой договор, имеют право на отпуск за каждый отработанный ими год (ст. 122 ТК РФ). Право на отпуск принадлежит исключительно штатному персоналу компании. «Гэпэдэшники» на ежегодный оплачиваемый отпуск рассчитывать не могут.

Первый отпуск работник может взять уже после шести месяцев работы, считая со дня приема в организацию. Если администрация предприятия не против, то отпуск сотруднику может быть предоставлен и раньше.

Если работник идет в очередной отпуск не по графику отпусков, то нужно писать заявление на отпуск за две недели. Образец документа можно бесплатно скачать в статье «»).

Поясним, что отпуск предоставляется именно за рабочий год, который, в общем случае, представляет из себя годовой период, начинающийся с момента трудоустройства.

Очевидно, что трудовой стаж для целей исчисления отпуска зависит именно от рабочего года сотрудника, а не календарного.

Дело в том, что даты приема на работу в организацию у всех сотрудников разные, и было бы нелогично привязываться к календарному году, исчисляя стаж работы, дающий право на отпуск.

Подробнее об этом см., «».

В законе требования нет

Сразу скажем, что требования писать заявление на отпуск за две недели действующее законодательство не содержит. Однако отсутствие такой нормы в Трудовом кодексе вовсе не говорит о том, что кадровыми процедурами компании-работодателя можно пренебрегать. Расскажем об этом подробно.

В общем случае, отпуск можно разделить, как вздумается. Главное, чтобы одна из его частей была не меньше 14 дней (ст. 125 ТК РФ). Остальные дни можно использовать, как вместе, так и по раздельности. Если администрация не против, оставшуюся часть отпуска можно брать даже по одному дню.

Подробнее об этом см. «».

В общем случае, работодатели требуют писать заявление на отпуск за две недели. Статья, устанавливающая такое правило, в Трудовом кодексе отсутствует. Однако данный порядок может быть закреплен в локальном нормативном акте организации, например, в Положении об отпусках.

Если такая норма утверждена локальным актом предприятия, то она становится обязательной для исполнения сотрудниками. Понятно, что в таком случае работник должен написать заявление на отпуск за 2 недели (статья 8 ТК РФ).

К сведению

Ежегодные отпуска предоставляйте всем сотрудникам, которые работают в организации по трудовому договору, в том числе:

  • совместителям (ч. 2 ст. 287 ТК РФ);
  • сезонным работникам (ст. 295 ТК РФ);
  • сотрудникам, с которыми заключен срочный трудовой договор на срок до двух месяцев (ст. 291 ТК РФ);
  • надомникам (ч. 4 ст. 310 ТК РФ);
  • дистанционным сотрудникам (ст. 312.4 ТК РФ).

Добавим, что помимо обязанности предупреждать об отпуске работодатель может установить собственный порядок исчисления срока написания заявления на отпуск за две недели. Как считать крайнюю дату подачи документа должно быть указано в локальном акте организации.

Такой порядок – это не произвол работодателя. Понятно, что, устанавливая определенный срок подачи заявления на отпуск, организация (индивидуальный предприниматель) получает время для выплаты отпускных и поиска замены отпускнику на время его отсутствия.

Таким образом, мы разобрались с тем, обязательно ли писать заявление на отпуск за 2 недели.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вопросы и ответы юристов

Татьяна 08.03.2018

Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, за какой срок пишется заявление на отпуск? работаю в бюджетном дет.саду воспитателем. стаж 3 года. в конце мая ухожу в декрет. хотелось бы уйти в отпуск на месяц до декрета. заведующая отпускает в отпуск на две недели, аргументируя тем, что заявление на отпуск пишется за две недели. в ст. 136 тк рф, не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. следовательно, заявление необходимо писать в промежуток от 2-ух недель до начала отпуска (когда получено уведомление) и не позднее 3-х дней до его начала (дата получения отпускных). исходя из этой статьи, я могу написать заявление за 3 дня до отпуска? дни, которые я не использую, останутся и мне их компенсировать смогут при увольнении?

Отвечает юрист Егор Герасимов 08.03.2018

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

(в ред. Федерального закона от 30.06.

2006 N 90-ФЗ) До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:

женщинам — перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала. Законодатель не определяет срока подачи заявления работником, он указывает на обязанность работодателя уведомить работника об отпуске, можно согласиться с вами о трех дневном сроке но это не обязательно

ирина 19.04.2016

Источник: https://quittance.ru/articles/otpusk/zaiavlenie-na-otpusk-za-dve-nedeli-statia-tk-rf/

Судебный приказ и заочное решение суда: сущность, порядок вынесения, отмена

Здравствуйте,  каков срок подачи заявления в суд для восстановления вредности производства

Доброго времени суток, Пикабушники. Я хотел бы немного рассказать Вам о судебном производстве, в частности, об отмене некоторых судебных постановлений.

Данная тема будет интересна в первую очередь тем, у кого есть разного вида задолженности, как то, например, задолженность по кредиту, задолженность, образовавшаяся за несвоевременную оплату коммунальных услуг, услуг связи или иные ситуации, в которых рано или поздно с Вас захотят взыскать задолженность.

Как правило, кредитор принимает меры по досудебному урегулированию спора путем направления должнику досудебной претензии.

Хоть этот порядок и не является обязательным в гражданском процессе, однако, его соблюдение зачастую помогает кредитору избежать ненужных денежных и временных затрат, как то, составление и направление искового заявления (заявления на выдачу судебного приказа) в суд, оплата государственной пошлины за подачу таких заявлений, последующее исполнение решения суда.

Итак, кредитор предпринял меры по досудебному урегулированию спора, однако, должник претензию оставил без удовлетворения. Дальнейшие действия кредитора будут зависеть от спорных правоотношений, возникших между сторонами.

Для примера, если спор между сторонами заключается в несвоевременной оплате потребленных коммунальных услуг (газоснабжение, электроснабжение, горячее и холодное водоснабжение, отопление и т.

п), то кредитором будет подано в суд заявление о выдаче судебного приказа. Этот порядок является обязательным с 01.06.2016, поскольку требование о взыскании потребленных и неоплаченных коммунальных услуг прямо вынесено в приказное производство в ст.

122 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ).

Определение судебного приказа дается в ст.

121 ГПК РФ, которая определяет судебный приказ как судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК РФ, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышает пятьсот тысяч рублей. Судебный приказ является одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений.

Анализируя данную правовую норму, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, судебный приказ выносится судьей единолично. Судебное разбирательство и вызов сторон в суд не производится.

Что это означает для нас? Это означает то, что должник не узнает о том, что кредитор подал в суд заявление на выдачу судебного приказа. Никакой повестки, уведомления, телефонного звонка и т.п.

Во-вторых, требования, по которым выносится судебный приказ, не могут превышать пятьсот тысяч рублей. Конечно, вряд ли обычный человек накопит более пятисот тысяч долга за коммунальные услуги, так что здесь в большей степени положение затрагивает должников, являющихся стороной в кредитном договоре при сумме долга выше пятисот тысяч рублей.

В-третьих, судебный приказ – это исполнительный документ.

Отличие здесь от искового производства в том, что исполнительный лист не выдается.

Так, в исковом производстве по истечении одного месяца со дня изготовления решения в окончательной форме оно вступает в законную силу (при условии, что оно не было обжаловано).

Далее, выдается исполнительный лист. Таким образом, в исковом производстве исполнительный лист раньше, чем через 30 дней Вы не получите.

В приказном производстве же, судебный приказ вступает в законную силу по истечении 10 дней с даты его получения должником (то есть по окончании срока, при котором должник может принести свои возражения по поводу исполнения судебного приказа), после этого можно приводить приказ в исполнение.

Так вот, именно в течение 10 дней после его получения должник вправе подать свои возражения относительно его исполнения. В случае, если должник по истечении 10 дней не подаст такие возражения, судебный приказ вступит в законную силу, и обжаловать его можно будет лишь в кассационном порядке.

Необходимо отметить, что судебный приказ отменят в любом случае, если должник укладывается в десятидневный срок на предоставление возражений.

В заявлении об отмене судебного приказа не обязательно указывать причины несогласия с ним, предоставлять доказательства отсутствия задолженности либо доказательства наличия задолженности в меньшей сумме, чем было заявлено кредитором.

Достаточно будет лишь выразить свое несогласие с исполнением судебного приказа, и суд будет обязан его отменить. Об отмене судебного приказа выносится соответствующее определение.

Однако, следует отметить, что суд разъяснит взыскателю возможность обратиться с требованиями в порядке искового производства.

Итак, выводы из сказанного о приказном производстве: приказ выносится без вызова сторон, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего заявления в суд, отменяется путем подачи возражения в суд, его вынесший, при подаче возражений в десятидневный срок после получения судебного приказа. Определение об отмене судебного приказа обжалованию не подлежит.

Второй возможный вариант – исковое производство.

Данный вариант является справедливым для должников, с суммой долга, превышающей пятьсот тысяч рублей, либо если соответствующий порядок разрешения спора установлен сторонами в соответствующем договоре.

Итак, в отношении Вас подано исковое заявление.

В случае, если Вы не являетесь по повесткам в суд на заседания то суд, при отсутствии возражения истца (а возражать он против этого не станет) вынесет заочное решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме. Заочное решение вступает в силу по истечении одного месяца. Однако, ответчик вправе подать заявление об отмене заочного решения суда лишь в течение 7 дней с даты его получения.

Следует отметить, что, в отличие от судебного приказа, заочное решение отменить сложнее.

В заявлении об отмене заочного решения обязательно должны содержаться сведения об уважительности неявки ответчика в судебное заседание, о которых ответчик не имел возможности своевременно сообщить суду, и должны быть предоставлены доказательства, которые данные сведения подтвердят. Так же в заявлении вместе с этим должны содержаться обстоятельства и доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда.

Таким образом, в заявлении об отмене заочного решения суда не достаточно просто указать на несогласие с решением.

Без доказательств уважительности причин неявки в судебное заседание и без доказательств, которые могут повлиять на решение суда, суд не удовлетворит заявление об отмене заочного решения, и придется обжаловать его в апелляционном порядке. (В котором предоставление доказательств, не представленных в суде первой инстанции, не допускается, при отсутствии уважительных причин, по которым такие доказательства не были представлены в суде первой инстанции).

Следует отметить, что неполучение ответчиком повестки в судебное заседание (в материалах дела должен быть нераспечатанный конверт с отметкой почтового отделения “возврат за истечением срока хранения”) является уважительной причиной.

Обстоятельствами и доказательствами, которые могут повлиять на решение суда, могут являться чеки об оплате задолженности, справки об отсутствии долга, контррасчет исковых требований, то есть все, что может повлиять на вынесение решения суда в Вашу пользу. При совокупности двух данных условий суд отменяет заочное решение, после чего рассмотрение дела возобновляется и начинается со стадии подготовки к судебному разбирательству, которое проводится в форме беседы сторон между собой и с судьей.

Необходимо упомянуть о том, что если после отмены заочного решения суда ответчик так же не является в судебное заседание, решение суда во второй раз заочным не будет, и отменить его по вышеуказанной схеме не получится.

На правах рукописи специально для Пикабу, JuristKhv.

Источник: https://pikabu.ru/story/sudebnyiy_prikaz_i_zaochnoe_reshenie_suda_sushchnost_poryadok_vyineseniya_otmena_5051023

Центр правовой помощи

Здравствуйте,  каков срок подачи заявления в суд для восстановления вредности производства

– Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в данной ситуации: Недавно приватизировали квартиру. Участвовали в приватизации муж с женой.

 Как можно продать квартиру, чтобы деньги от продажи были поделены на троих человек (на сына еще, который живет в другом городе).

Муж на словах согласен делить на троих, но чтобы были какие-то гарантии, что во время продажи он не мог отказаться от своих слов. Наталья. (02.02.2012)

Отвечает юрист Нотариальной палаты Югры Елена Степанцева:

– Поскольку в приватизации участвовали только Вы и Ваш супруг, то право собственности на указанную квартиру имеется только у Вас и супруга. Деньги, полученные от продажи квартиры, будут являться Вашим совместным имуществом с супругом.

К сожалению, действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены гарантии, которые не позволили Вашему супругу изменить свое мнение.

Вопрос о разделе между Вами с супругом и сыном денежных средств, полученных от продажи квартиры, может быть решен только по взаимной договоренности.

***

– Здравствуйте. У меня вот такой вопрос есть к вам. Мы с женой официально не развелись, но живём раздельно уже 3-и месяца. В конце этого месяца она подала на алименты. Я ей сказал почему ты подаёшь на алименты, если ты мне не даёшь видеться с сыном, то тебе некогда, то он с твоими родителями на даче.

После долгих разговоров она начала настаивать на том что бы я написал отказную от ребёнка. Я сперва просто говоря посылал её. Потом мне просто сказали и заверили, что если я напишу отказную, то с меня перестанут взыскивать алименты и в дальнейшем, сын когда подрастёт он будет знать кто его настоящий отец (сыну в данный момент 3 года).

Ответьте пожалуйста если я напишу отказ будут ли с меня взыскивать алименты на содержания ребёнка? Заранее спасибо. Дмитрий. (01.02.2012).

Отвечает юрист Нотариальной палаты Югры Елена Степанцева:

– Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен добровольный отказ от ребенка. Возможно только в судебном порядке лишить родительских прав. В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций;

злоупотребляют своими родительскими правами;

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;

являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;

совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.

Таким образом, законодательством определены основания лишения родительских прав. Кроме этого согласно ст. 74 Семейного кодекса ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по содержанию ребенка. Таким образом, даже если супруга решит лишить вас родительских прав в судебном порядке, это не освободит Вас от уплаты алиментов на ребенка.

***

– Купила квартиру в “долевке”. Вносила наличными в кассу застройщика по цене квадрата на момент оплаты. В итоге рассчиталась полностью за квадраты прописанные в договоре. Пришло время подписи акта приема-передачи.

Оказалось, что квадратура превышает количество указанное изначально в договоре. Меня обязывают доплатить за м2.

Слышала, что стоимость м2 балкона существенно ниже м2 жилого помещения, а застройщику проплатила по основной цене за м2 жилого помещения, имею ли я право на пересчет суммы? Алена. (30.01.2012).

Отвечает юрист Нотариальной палаты Югры Елена Степанцева:

– Перерасчет уплаченной суммы зависит от условий, указанных в договоре, заключенном между Вами и застройщиком. Кроме этого, разъясняем Вам, что Вы имеете право обратиться в Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации г. Сургута по указанным вопросам.

***

– Как отменить действие доверенности на получение пенсии? Очень коротко:

В семье 4 брата, 1 сестра, отец. В небольшой деревне в домах, стоящих рядом живут отец и сын, в другом его брат и его жена. Сын является пенсионером по инвалидности, отец-пенсионером по старости.

Брат и жена получают песии обоих по доверенности (отец и сын), якобы ухаживая за это за ними. На них они тратят 20%, а остальное – на себя.

Все было бы ничего, если они не болели и за ними был соответсвующий уход.

Совсем недавно брат-инвалид заболел, присмотра за ним не было, не лечили. Пришлось сестре на свои деньги приезжать за 300 км, ложить на операцию в клинику за 200 км. Благодаря этому брат оказался жив, но остался без легкого.

С марта месяца по настоящее время брат-инвалид лежит в больнице. Второй брат и его жена не дали ни копейки денег с пенсионных денег.

Сам брат и его отец не против, чтобы пенсию получала сестра, но проблема в том, что они оба слабохарактерны и их легко склонить к любому мнению. Т.е. пока сестра рядом – они за, но как только она уезжает, брат с женой начинают запугивать брата и отца, что не будут кормить и ухаживать и мнение меняется на 180 градусов.

В связи с этим прошу Вас ответить на следующие вопросы:

1. Как прекратить действие доверенности на получение пенсии;

2. Можно ли оформить новую доверенность у другого нотариуса (если не знаешь прежнего нотариуса – скрывается информация о нем);

3. Как правильно сделать отзыв доверенности на получение пенсии;

4. Если выдано несколько доверенностей на получение пенсии, какая из них является действующей и имеет большую юридическую силу;

5. Как вернуть пенсию, если ее получали, а деньги не тратили на лечение лежащего в больнице пенсионера, а тратили на свои нужды. Имеется ли за это какое-то наказание. Потому как не оказанная своевременно медицинская помощь привела к долгим оперативным вмешательствам врачей. По сути по халатности получателей пенсии у пенсионера отняли одно легкое;

6. Как оформить опекунство над пенсионерами;

7. Если оформлять опекунство над пенсионером (или другие формы ухода за пенсионером) дает ли это право, переходят ли все полномочия в праве распоряжаться пенсией и другое к опекуну.

То есть, если оформлено опекунство, сможет ли пенсионер без ведома (разрешения) опекуна выдать доверенность на получение пенсии.

Каким способом можно ограничить (запретить без ведома опекуна распоряжаться деньгами и имуществом) волю пенсионера. Александр. (30.01.2012).

Отвечает юрист Нотариальной палаты Югры Елена Степанцева:

– Отвечаем на Ваши вопросы.

1. Согласно ст. 188 Гражданского кодекса Российской Федерации действие доверенности прекращается вследствие:

1) истечения срока доверенности;

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;

3) отказа лица, которому выдана доверенность;

4) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

5) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность, а лицо, которому доверенность выдана, – отказаться от нее.

2. Новую доверенность Вы можете оформить у другого нотариуса, но старая доверенность будет действовать до тех пор, пока не наступят вышеуказанные основания прекращения доверенности.

3. Прекратить действие доверенности можно, обратившись к нотариусу.

4. Если от имени одного и того же лица оформлено несколько доверенностей, то они все будут действовать до тех, пор пока не будут отменены в нотариальном порядке. Все доверенности имеют одинаковую юридическую силу.

5. Возврат пенсии не урегулирован действующим законодательством РФ, указанный вопрос может быть решен по взаимной договоренности между пенсионером и лицом, получавшим пенсию по доверенности.

6-7. В соответствии со ст. 32 Гражданского кодекса РФ опека устанавливается над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. Таким образом, для оформления опекунства опекаемый должен быть признан судом недееспособным.

Согласно ст. 32 Гражданского кодекса РФ опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.

******

– Здравствуйте, после развода с супругой, заключил договор о долевом строительстве, оплату произвёл 100%, зарегистрировать собственность смогу не раньше чем через два года.

В  случае другого брака будет ли иметь право на долю новая супруга в этой квартире, не дай бог опять при разводе, после или до регистрации права на жильё? Брачный договор считаю унизительным документом. Алексей (29.01.2012).

Отвечает юрист Нотариальной палаты Югры Елена Степанцева:

– В соответствии со ст. 34 Семейного кодекса РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

Общим имуществом супругов являются приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

В соответствии со ст. 223 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации.

Таким образом, право собственности на квартиру у Вас возникнет с момента государственной регистрации. (после вступления в брак) соответственно у супруги тоже возникнет право собственности на квартиру.

Таким образом, изменить режим совместной собственности возможно заключив брачный договор с супругой.

Если Вы не хотите чтобы супруга имела право на приобретенную недвижимость, то Вы можете зарегистрировать брак после оформления права собственности на квартиру. Поскольку в соответствии  со ст.

36 Семейного кодекса РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. Я же заключил договор долевого строительства и произвёл 100% оплату за квартиру после развода  от первого браку получу эту квартиру может быть находясь во втором браке,но у меня ведь все договора и платежи происходили когда я находился вне брака т.е. холостым, так почему я буду должен при регистрции собственности делить эту недвижимость с новой женой 50х50 не говоря уже не приведи господь при разводе? Спасибо. Альберт

– Согласно действующему законодательству РФ право собственности на недвижимость возникает с момента государственной регистрации. (Ст. 223 ГК РФ). К сожалению, ответить на вопрос, почему так установлено законодательством, мы не можем.

Источник: http://www.nphmao.ru/zentr-zakon-i-poryadok.html

Интернет-приемная омбудсмена Кузнецовой. Ответы

Здравствуйте,  каков срок подачи заявления в суд для восстановления вредности производства

Контекст

Интернет-приемная омбудсмена Анны Кузнецовой

Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в конце лета объявили совместный проект – онлайн-конференция омбудсмена.

С 31 августа по 4 сентября на редакционный адрес, а также на страницы агентства в социальных сетях поступали вопросы читателей, касающиеся защиты прав детей.

Уникальной возможностью обратиться за помощью к омбудсмену воспользовались около ста человек, самые актуальные вопросы были отобраны редакцией и переданы уполномоченному. Сегодня РАПСИ представляет вашему вниманию ответы Анны Кузнецовой.

    •    (Starley) Добрый день. В декабре 2015 года по решению суда г. Омска был изъят земельный участок, принадлежащий несовершеннолетнему собственнику по договору дарения. Суд дело по существу не рассматривал и вынес решение об изъятии части земельного участка. Прошу помочь восстановить справедливость.

Анна Кузнецова:

В вашей ситуации важно понять, в какой инстанции принято судебное решение. Судя по сроку, который вы указали, время для обжалования уже прошло, решение вступило в силу.

К сожалению, когда к нам обращаются граждане за разрешением ситуации, по которой уже принято судебное решение, помочь практически невозможно – судебная система является самостоятельной и действует независимо от законодательной и исполнительной властей.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка не наделён надзорными функциями, не вправе давать оценку, пересматривать, обжаловать принятые судебные решения, равно как и вмешиваться в гражданское судопроизводство. Судебное решение может быть отменено только решением вышестоящего суда.

Давайте вместе с юристами аппарата Уполномоченного посмотрим ваши документы. Если время обжалования решения суда просрочено по уважительным причинам, у вас есть возможность подать ходатайство о восстановлении пропущенного срока.

    •    Здравствуйте, помогите решить данную ситуацию! Моя дочь Дарья 2014 г.р. является ребёнком второго поколения Чернобыльской АЭС. Ее отец Павел С. 1985 г.р. имеет удостоверение чернобыльца, на данный момент с отцом ребёнка мы в разводе по его инициативе, на основании решения суда ребёнок проживает со мной.

Для оформления на выплату ЕДВ на ребёнка в орган ПФР РОССИИ мне необходимо предоставить оригинал удостоверения отца.

Из-за вредности и личной неприязни к нам, Павел отказывается предоставлять, и это пособие на ребёнка получает сам и тратит на себя! Все разговоры с ним бесполезны, органы опеки отдела Сокольники с ним проводили беседы, но он отказывает! При обращении в суд мне было отказано, так как суду недостаточно доказательств, что Павел препятствует в оформлении льготы.

У ребёнка имеется серьёзное заболевание почек, сопутствующие заболевания сердца, алименты не выплачиваются, данное пособие требуется для приобретения необходимого лекарства и всего необходимого для ребёнка. Закон есть, но нарушается в отношении несовершеннолетнего ребёнка. Прошу вас, помогите, последняя надежда на вас!

Анна Кузнецова:

Мы зачастую сталкиваемся со злоупотреблениями родительскими обязанностями, обусловленными личной неприязнью между родителями. Однако проигравшей стороной в таких ситуациях всегда, к сожалению, являются дети.

Ваша ситуация непростая. Как следует из вашего письма, разрешением вопроса уже занимались компетентные органы, я имею в виду и суд, и органы опеки и попечительства. Решить, есть ли основания для повторного обращения в суд мы сможем лишь после того, как получим от вас подробную и конкретную информацию.

При наличии вновь открывшихся обстоятельств и более содержательной доказательной базе есть шанс на пересмотр гражданского дела. Также советую обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства отца с заявлением о прекращении начислений выплат на ребенка. Обращайтесь, подскажем, как оформить эти заявления.

    •    Здравствуйте. При использовании средств материнского (семейного) капитала законом установлена обязанность по выделению детям долей в приобретенной недвижимости. Этим законодатель старается защитить права детей. Однако, на практике получается обратное.

Мы живем в Санкт-Петербурге, где цены на жилье высокие, и потратив средства МСК на небольшую квартиру (к слову, МСК составил 10% от полной ее стоимости), мы теперь не можем улучшить жилищные условия для своих детей – органы опеки не дают разрешение на продажу, поскольку новое жилье планируется покупать в ипотеку, а это риски для детей. В органах опеки посоветовали копить деньги… С пятью детьми накопить несколько миллионов сложно. Получается, что государство, выделив 350 тысяч рублей, “замораживает” нам 4 млн. рублей, которые могли бы стать подспорьем в приобретении большей квартиры для большой семьи. Как решить эту коллизию? Заранее спасибо за ответ. С уважением, Дмитрий М.

Анна Кузнецова:

Дмитрий, органы опеки и попечительства в данном случае строго следуют букве закона и преследуют единственную цель: защитить жилищные права детей. Случиться может всякое, а ипотека – это действительно риск, как бы мы ни были уверены в собственном будущем.

Государство не замораживает ваши деньги на улучшение жилищных условий, государство препятствует вероятному (пусть даже маловероятному) ухудшению условий жизни ваших детей.

Эта обеспокоенность не берётся из воздуха, она основана на многочисленных фактах лишения несовершеннолетних жилья в результате различных сделок с недвижимостью – обращения о таких случаях постоянно поступают и в мой адрес тоже.

При этом у вас, безусловно, остаётся право обратиться в суд и попытаться там обжаловать решение органов опеки и попечительства. Возможно, есть какие-то обстоятельства, которые вы не сообщили, но которые будут учтены судом.

Рекомендую вам изучить и другие меры поддержки многодетных семей, существующие как на федеральном, так и на региональном уровнях. Возможно, следует подумать о способах увеличения площади жилья путём, не связанным с дополнительными финансовыми вложениями или ипотекой.

    •    28 августа 2017 года на приеме у главы управы САО Войковский (Москва) Осиповой Л.Б. мне было отказано в предоставлении распоряжения на закрепление парковочного места для моего ребенка-инвалида на придомовой территории. Выделенных мест для парковки инвалидов во дворе нет. Текст обращения и документы прилагаю (вложенный файл). С уважением, Ирина.

Анна Кузнецова:

Ирина, если двор вашего дома предполагает наличие парковок, то специальные места для людей с ограниченными возможностями в таких дворах предусмотрены законом. Поэтому в описанной вами ситуации я усматриваю повод обратиться в районную прокуратуру – правоохранительные органы смогут разобраться в законности действий муниципалитета.

Администрация должна помнить, что государственная политика направлена, в том числе, на обеспечение равных прав и возможностей для различных социальных категорий граждан. Среди перечня мероприятий, направленных на ее реализацию, большое внимание уделяется организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

    •    Здравствуйте! Мой вопрос касается алиментов ребёнку. Мы с мужем официально развелись. В данный момент он живёт в другой стране, алименты не платит уже на протяжении 3-х лет.

Обращалась с заявлением в местную службу судебных приставов (мы с Алтайского края), на что мне инспектор, выслушав мою ситуацию, сказал, что они могут работать только по своему региону, запросы никакие делать не имеют права в другое государство, и мне лучше бы забрать заявление.

Максимум, что можно – это объявить в федеральный розыск. Я слышала, что есть статья в законе, касающаяся того, что если родитель не платит алименты и неизвестно его точное местонахождение, то его можно признать “без вести пропавшим”, и государство в таком случае ребёнку платит пенсию по потере кормильца.

Так ли это, и что для этого нужно сделать? Какие собрать документы и куда обратиться? Потому что приставы либо не знают об этом, либо намеренно умалчивают.

Анна Кузнецова:

Не могу согласиться с позицией регионального Управления службы судебных приставов, где занимаются вашим вопросом.

В рамках возбужденного исполнительного производства пристав-исполнитель обязан провести весь объем исполнительных действий и мер, понуждающих должника к исполнению решения суда, в том числе, установить его место нахождения в рамках розыскного дела вне зависимости от региона проживания. И для меня это повод обратиться по вашему вопросу к руководству Федеральной службы судебных приставов за оказанием должного содействия.

Источник: http://rapsinews.ru/incident_publication/20170927/280263293.html

�������� ������������ �� �����, ��������� � �����������. �� ��������� �����

Здравствуйте,  каков срок подачи заявления в суд для восстановления вредности производства
�12318

���������� ����������� 85
(�������������, ������������)���������� �������.� 2011 ���� ���� ������� �� 7 ��� �������� ������ �� ��228.1�2�”�” � ��228�2 , ��� ����������� ������ ����������� �������.

� ������� ������� ��� ������� �������� ��������������, ��� ��� ��� ��������� ����� ������ ���������.� ����� � ��������� ����������� ������ ��, �� ������� ���� ����, ��� �������.� ����� � ���� � 2015 ���� �������� � ��������� ���� ��������, ���� ���������� �������� � ���� ���������.

�� ������� ���� � ����������� ��� ���������� ���������.� ��� ��� ���� ��������� ��� ��������.�������� ��������� ���� ���������, ����� ��� ������������� � ����������� ��, ������������� � ��������� ���������� � ��������� ������������, ���� ��������� ������� ������� � ���������� ������� � ��� ��� ����������� �������.

������� ������, ��� ����� ������� � ���� 4 ������, ������������ �� ��������. ���-�� ������� �������, �����, ��� ����� ���-������ ���������. � �� 4 ���� ����� ���� ������. ������� �����������, ������ ������.������� �����������, ��������� ��������, ����� ������ � ������ ������� ��������������� ���������. � �������� � ���� ���.

����, ������, ������ �����… ��� ��� ��� ���������� ����� ������������. �� �������, ��� ���������

�������� ������� ����� ������������ ��������:

������������. �� �� ������ ���������� ������������ �������, �������, ��������, ���� �� 100 ��� ������. ����� ������ �������, ���� �� ���������� ������ ��������������� ����������� �� ����� �������. ��� ����� ������� � ������ ����� �� �����, ������� ������ ��� ���� �������� �����, � �� �������������. ������ ������������ ����������� ���������, � ������ ������ ����������� �������� �� ���. ������ ���������� �����. ���� � ��������� ������, �� ������ ����������� ���������� ����� �� ��, ��� ��� ��������� ��������� � ��������� ��������������� � �� ��������� ���������� ���������� ����� � ������ ������� �������? ������� �����. �������� ������ 133 ��������-��������������� ������� ��, ����� �� ������������ (�� ���� ���������� �������������� �����, ���������� ����� � �������������� � ��������, ����������, �������� � ���� ������) ����� �� ������ ����������, � ��������� �������� ������� �������������� ��������, �� � ������������� ��� ����������, ��������� ������������� � ��������� �������� ����������. ��� ������. ������ � ��������, ����� � ��� ������ �������������� ������ � ��� ���� ��������� ����. ����� �� �� ������, �� � ����� ��������� ���� ������ ���� ������������� ��������, ������� ������ ����� (�� �������) � ��������� ����. ����� �������� � ��������� ����������� �������� � �������� ����, �� ��� ����� � ��������� ����. ���� ���� ������������, �� �� ��������� �������������� ����������, �� � ���� ���������� ������������� � ����������� ���������� ����. ��� ���� �����. ���� ���� ���������� �� ��������, �� ��� ���� ����� � ����. �� ����, ��� �� �������, � ����� ���� �� ���� �����, � ������, ��� ���� ����������, �� �� �� ���� �� ������, ��� ��� ��� �� ���� �� ���������. �� ������, ��� ��� ��������� ���� ������ ��������� ��� ���������� ���������. ����� �������� ������� �� �������� ������, � ���� ������� � ��������� ����. ��� ����� ������� ��������? �� ����� ������� ���� ������� � ������������ �����, ������� ����������� ����, � ���� ��������, ��� ���� ������� � ���� �����. ��� ��� �������, ������� �� ���������� (��������� ����������� �� �������������), �� 99% � �������, ��� �������� ��� �������� ���������� � ��������� ��� ��������� ����. � ����������� ��� ������, �� ��� �� ��������� ��� ��-�� ������������ �� �������� ������������� � ����������� ���������� ����. � ���� ���� ��� 4 ���� ����� � ������. ������ ��� ��� ���� �������, ����� ��������� ��� ������? �� ����� � �����������, � ��� ��������� ������ ������ ���������� ����. ����� ��� ������� � ���������� ����. �� ��� ��������� ������ ���������, � ������� ���������� ������� ���� (����, ������������ ����), ������� ���� ���� ���������� ���������. � ������� ���������� ��� � ��������, ������� ���� �������� ���������� ����� �����. ������ ����� ��� �������� �������, ��� ���� ���������� � ������������ �����, �� ����� � ��������, ��� ���� ����������. �����, � ����������� �� ������, �� ������ �������� ������������� � ����������� ���������� ����, � ������ ��������. ��� �� �������� ���� � ������������ ������, ���� � ����������� (� ����������� �� ������ ���������). � ���� � �����, � �� ��� ������������� ���-���� ��������, �� ��� � ��� �� ����� ����� � ��� �� ������������ ���������� �����.

03.08.2018

Источник: http://hand-help.ru/doc2.1.32.html

Как работнику вредного производства раньше выйти на пенсию

Здравствуйте,  каков срок подачи заявления в суд для восстановления вредности производства

Сегодня мы продолжаем подготовленную совместно с Пенсионным фондом РФ публикацию разъяснений о досрочных пенсиях. ПФР предупреждает: если человек работает на вредном производстве и рассчитывает на уменьшение пенсионного возраста, ему стоит обратить внимание на некоторые условия, которые должен выполнить его работодатель. Иначе при оформлении пенсии могут возникнуть сложности.

Об одном условии – обязательном соответствии записи в трудовой книжке точному названию должности или вида выполняемых работ, указанных в нормативных актах, – мы уже рассказали в предыдущих публикациях.

Сегодня поговорим еще об одном обязательном условии: чтобы работнику был засчитан “вредный” стаж, его работодатель обязан уплатить за него дополнительный страховой тариф.

“С 1 января 2013 года периоды работы на вредных и опасных производствах включаются в специальный стаж при обязательном начислении и уплате дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд России, – пояснили “Российской газете” в ПФР.

– Поэтому крайне важно, чтобы ваш работодатель своевременно начислял и уплачивал в полном объеме страховые взносы по дополнительным тарифам. В противном случае стаж на соответствующих видах работ не будет учтен на вашем индивидуальном лицевом счете в системе обязательного пенсионного страхования.

В свою очередь, это будет препятствовать формированию вашего права на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Проще говоря, с оформлением досрочной пенсии могут возникнуть проблемы”.

Поэтому работнику, занятому на вредных и опасных работах, нужно обязательно сделать две вещи: узнать, какой дополнительный тариф установлен для его работодателя, а затем выяснить, платит ли его предприятие эти дополнительные страховые взносы в Пенсионный фонд.

Процент – дополнительно

С 2013 года работодатели, имеющие производства или рабочие места с вредными и опасными условиями труда, обязаны уплачивать страховые взносы по дополнительным тарифам. Это отражено в Федеральном законе “О страховых пенсиях” (N 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года). Работодатели, имеющие рабочие места по Списку N 1 (п. 1 ч. 1 ст. 30 федерального закона), по Списку N 2 (п. 2-18 ч. 1 ст.

30) и “малым” спискам (п. 3-18 ч. 1 ст. 27), обязаны проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах. Это требование еще одного Федерального закона “О специальной оценке условий труда” (N 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года). В результате спецоценки и “интенсивности” вредных условий устанавливаются класс и подкласс условий труда, от которых и зависит величина доптарифа (см. табл.).

Ученые назвали народ с самым большим количеством вредных мутаций

Если работодатель спецоценку условий труда не проводил, то для определения дополнительного тарифа используются результаты аттестации рабочих мест. Условия труда на этих местах точно так же могут быть признаны вредными, опасными, допустимыми или оптимальными.

Если по результатам этой аттестации класс условий труда признан “вредным” или “опасным”, то размер дополнительных тарифов страховых взносов в отношении рабочих мест, предусмотренных Списком N 1, Списком N 2 и “малыми списками”, определяется с учетом классов и подклассов (см. табл.).

Если по результатам аттестации условия труда признаны “оптимальными” или “допустимыми”, то в отношении рабочих мест, предусмотренных Списком N 1, Списком N 2 и “малыми списками”, применяются дополнительные тарифы в ранее установленных размерах (в 2016 году: по Списку N 1 – 9%, по Списку N 2 и “малым спискам” – 6%). Результаты аттестации по закону считаются действительными до окончания их срока действия, но не дольше чем до 31 декабря 2018 года.

Как узнать, уплачивает ли ваш работодатель этот дополнительный тариф? В Пенсионном фонде рекомендуют обязательно контролировать, насколько добросовестно работодатель уплачивает страховые взносы вообще и по дополнительному тарифу в частности. “Вы имеете полное право уточнять у своего работодателя, начисляются ли за вас страховые взносы по дополнительному тарифу. За невыполнение этой обязанности работодатель несет ответственность”, – подчеркивают в ПФР.

Как проверить работодателя

1. Необходимо подать письменное заявление в адрес работодателя. Если вы уже работаете в другом месте, заявление направляется бывшему работодателю.

2. Заявление пишется в произвольной форме и направляется по почте, либо вручается лично.

3. В заявлении необходимо указать адрес для направления ответа и контактный номер телефона.

4. В соответствии с действующим законодательством, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления, работодатель обязан предоставить копии документов, связанных с вашей трудовой деятельностью.

5. Это могут быть:

  • копии приказов о приеме на работу, о переводах на другую работу, об увольнении;
  • выписки из трудовой книжки;
  • справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование;
  • справки о периоде работы у данного работодателя и другое.

6. Копии документов работодатель обязан оформить надлежащим образом, то есть заверить подписью и печатью и представить безвозмездно.

7. Если ваше предприятие или организация были ликвидированы, с письменным заявлением необходимо обращаться к правопреемнику бывшего работодателя или в вышестоящую организацию либо в архивную организацию (районную, городскую или областную).

8. В случае необходимости, полученные у работодателя документы нужно представить в территориальный орган Пенсионного фонда.

Минус 5 лет

Бывает так, что человек имеет право на досрочный выход на пенсию по разным основаниям: например, он работал на Севере, а кроме того, на вредном производстве. В таких случаях может возникнуть право на “дополнительное” снижение пенсионного возраста.

В ПФР поясняют, что для такого “двойного” снижения пенсионного возраста необходимо выполнение трех условий:

1. Наличие страхового стажа, необходимого для досрочного назначения страховой пенсии по старости (какой именно стаж нужен, см. наши предыдущие публикации).

Выплаты пенсионерам проведут в январе 2017 года

2. Наличие “северного” стажа: 15 календарных лет на Крайнем Севере или 20 календарных лет в территориях, приравненных к северным.

3. Наличие необходимого стажа на соответствующих видах работ.

Если все три условия выполнены, возраст, установленный для досрочного назначения страховой пенсии по старости, уменьшается на пять лет.

Пример:

Иван Петрович проработал 22 года в Архангельске (местность, приравненная к районам Крайнего Севера) и 12 лет 6 месяцев в Москве на работе с тяжелыми условиями труда (по Списку N 2).

То есть он имеет необходимый стаж в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, стаж на соответствующих видах работ и страховой стаж для досрочного назначения страховой пенсии по старости.

В этом случае он имеет право на досрочную пенсию с двойным снижением возраста:

  • со снижением пенсионного возраста на 5 лет в соответствии со Списком N 2;
  • со снижением на 5 лет за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Таким образом, пенсия Ивану Петровичу может быть назначена в 50 лет.

Источник: https://rg.ru/2016/09/21/kak-rabotniku-vrednogo-proizvodstva-ranshe-vyjti-na-pensiiu.html

Юриста совет
Добавить комментарий