Кто из родственников имеет право на наследство после смерти супружеской пары?

Наследство супругов после смерти

Кто из родственников имеет право на наследство после смерти супружеской пары?

Согласно статье 1150 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), после смерти одного из членов супружеской пары переживший супруг имеет право на получение части совместной собственности.

Это право реализуется вне зависимости от содержания завещания и других прав, которыми гражданин может обладать по закону.

Оставшаяся часть собственности входит в состав наследства, получить которое переживший супруг может на общих основаниях.

Статьей 256 ГК РФ определены виды имущества, которые не являются совместной собственностью даже при их покупке на общие деньги. Также статья описывает собственность, которая может перейти к пережившему супругу в случае смерти его жены или мужа.

Кроме того, у нетрудоспособного супруга есть право на получение обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).

Права супруга на получение наследства

Статья 1150 ГК РФ определяет права пережившего супруга на часть совместно нажитого движимого и недвижимого имущества. При этом не имеет значения содержание завещания или наличие (отсутствие) у него иных оснований претендовать на наследство. Таким образом, даже если в завещании есть пункт о лишении супруга наследства, он имеет право на долю в совместной собственности.

Помимо получения доли в совместном имуществе, супруг также на общих основаниях наследует часть оставшейся собственности, входящей в состав наследства. За неимением близких родственников, супругу достанется основанная масса имущества.

Статьей 256 ГК РФ определены виды собственности, входящие в состав общего имущества супружеской пары. К ним относятся:

  • драгоценности и прочие вещи, относящиеся к предметам роскоши, даже если в течение брака ими пользовался только один из супругов;
  • имущество, стоимость которого была увеличена за счет собственности другого супруга, или совместно нажитых средств. Капитальный ремонт автомобиля или квартиры одного из супругов делает эти виды собственности общими. Исключением становятся случаи, когда имеет документально подтвержденный договор, предусматривающий другой порядок раздела собственности после развода или порядок наследования после смерти одного из супругов;
  • доходы, полученные в связи с использованием работ, являющихся плодом интеллектуального труда одного из членов супружеской пары. Сами работы остаются собственностью их создателя (автора) в соответствии со ст. 1228 ГК РФ.

После смерти одного из супругов, согласно п. 3 ст.

256 ГК РФ, переживший супруг может претендовать лишь на ту часть совместно нажитой собственности, которая досталась бы ему во время раздела при разводе.

Кроме этого, если имеющимися договорами предусмотрен другой порядок наследования, переживший супруг может претендовать не на половину имущества, а на большую или меньшую долю (п. 1 ст. 256 ГК РФ).

Наследственная масса умершего супруга

Часть совместно нажитого движимого и недвижимого имущества после смерти одного из супругов входит в состав наследства, которое переживший супруг может принять на общих основаниях. Если имелся договор, который определял отдельную собственность как личное имущество гражданина, она будет унаследована только в составе наследства.

Также, согласно ст. 256 ГК РФ, в его состав входят личные вещи умершего (например, одежда), которые при этом могли быть куплены на общие средства.

Подарки, полученные от кого-либо после вступления в брак, а также принятое до или во время брака наследство, считается собственностью того, кто их принял.

Переживший супруг наследует согласно правилам, установленным ст.

1142 ГК РФ, по которой он является наследником первой очереди. Если у покойного нет живых родителей, детей или их потомков, основным наследником является его супруг (супруга).

Наследственные права нетрудоспособного супруга

Нетрудоспособный супруг, на основании п. 1 ст. 1149 ГК РФ, имеет право на обязательную долю в наследстве в случае смерти его мужа или жены.

Обязательная доля, как и право на часть совместно нажитого имущества, не зависит от наличия других наследников по закону или завещанию, а также от содержания завещания.

Завещатель может лишить своего супруга прав на наследство, но закон ограничивает свободу завещания, не позволяя лишить обязательной доли в наследстве.

От права на обязательную долю можно отказаться — в этом случае входящее в ее состав имущество будет распределено между наследниками по закону.

Также суд имеет право уменьшить ее размер, если существуют объективные причины, по которым она не может быть получена в полной мере.

Пункт 4 предусматривает такое решение в случаях, когда входящее в состав доли имущество не меньше года используется другими наследниками для проживания или получения основного дохода.

Принятие наследства

Для принятия пережившим супругом собственности, входящей в состав совместно нажитого имущества, ему необходимо в течение полугода со дня открытия наследства подать нотариусу соответствующее заявление. Принятие указанной собственности, а также личного имущества наследодателя производится в общем порядке, определенном ст. 1152 ГК РФ.

Пункт 1 данной статьи содержит указания к тому, что для получения наследства со связанными с ними правами и обязательствами наследнику необходимо принять его.

Если имеется несколько оснований, по которым гражданин сможет принять наследство, он может принять его только по одному из них либо по всем сразу.

В то же время ему дано право отказаться от имущества по одному из оснований (например, в связи с долгами наследодателя).

На основании п. 4 ст. 1152 ГК РФ, наследство считается принадлежащим пережившему супругу со дня открытия, даже если он его еще фактически не принял.

Пример После смерти жены гражданин Иванов по закону унаследовал долю в совместной собственности, которая равнялась 50% от имущества, приобретенного за годы супружеской жизни. Поскольку к моменту смерти супруги ее муж достиг пенсионного возраста и являлся нетрудоспособным, он также получил право на обязательную долю в наследстве, которым воспользовался.

Оставшаяся собственность вошла в состав наследства, которое включало в себя также и личные долги супруги. Гражданин Иванов отказался от прав на наследство, которое принял один из наследников третьей очереди, согласившийся с обязательствами по выплате долгов кредиторам.

Вопрос

Меньше месяца назад умерла моя жена, с которой мы прожили семь лет. Я еще не подавал нотариусу никаких заявлений. Могу ли я отказаться не только от наследства, но и от доли в совместном имуществе? Ответ

У граждан, согласно действующим законам РФ, если право отказаться от любого наследства.

Никто не вправе заставить принять наследство против собственной воли. Но в вашем случае речь идет о доле в составе совместного имущества. Она досталась бы вам в случае раздела имущества при разводе, и фактически вы имеете на нее те же права, что и супруга.

Вы можете передать ее другому лицу или продать, как и все имущество, которым владеете.

Вопрос

Мой покойный отец оставил все свое имущество нам с братом (по завещанию). Что сможет получить наша мама (законная жена отца) по закону? Мы с братом являемся совершеннолетними и уже имеем свои семьи. Ответ Переживший супруг (ваша мать), согласно ст. 1150 ГК РФ, получит долю в совместно нажитой собственности. Это право реализуется, даже если завещатель указал это имущество в качестве наследства. Также, если ваша мама нетрудоспособная, она при желании получит долю, равную половине от доли, получаемой по закону. Так как супруги входят в число наследников первой очереди (как и дети умершего), она имеет право и на часть личной собственности наследодателя (ее мужа). В свою очередь, ваши собственные дети могут получить права на наследство вашего отца по праву представления.

Источник: https://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-chlenam-semi/posle-smerti-suprugov/

Порядок наследования имущества по наследству после смерти одного из супругов между живым супругом и детьми – БТИ

Кто из родственников имеет право на наследство после смерти супружеской пары?

В семье произошло несчастье — скончался близкий человек. После решения организационных вопросов, связанных с похоронами, родным умершего придется приступить к самому сложному: материальной стороне.

Как говорилось у классика, квартирный вопрос испортил людей. Проблема наследства рождает не менее острые имущественные споры, которые могут расколоть ранее крепкую и дружную семью.

Когда было оформлено завещание, возникает недовольство у тех, кто в него не попал. Когда раздел имущества происходит по закону, каждый старается получить причитающееся, порой не думая об остальных.

Не будем говорить о вопиющих случаях, при которых алчная родня начинает настоящую локальную войну за свой кусочек наследства. Рассмотрим все особенности вопроса с точки зрения супруга/супруги умершего и попробуем разобраться, на что может рассчитывать человек в этом статусе, и как ему действовать грамотно.

Понятие супружеской доли в наследстве по закону и завещанию

Часть имущества, которое причитается одному из супругов в случае кончины другого, будет считаться супружеской долей. Супругу, пережившему второго, будет выделяться ровно половина от имеющегося совместного имущества.

Оставшаяся половина будет разделена между наследниками (в т.ч. и оставшимся супругом) по закону. Часть супруга в наследство входить не может, даже если составлено завещание.

Отказаться от нее может только переживший супруг в письменном виде. Выделение супружеской доли — это его право.

Обязательная доля

Выделение обязательной доли в наследстве защищает права наследников первой очереди (необходимых наследников) и реализуется независимо от составления завещания.

Право на обязательную долю вступает в силу если:

  • по завещанию вы получаете значительно меньше причитающейся вам доли;
  • все имущество по воле умершего переходит к третьим лицам;
  • вас полностью лишили наследства.

После смерти жены или мужа

В соответствии с ст.75 «О нотариате» переживший супруг имеет право обратиться к нотариусу по месту открытия наследства и подать заявление на выделение доли из совместного имущества. Совместные материальные ценности мужа и жены делятся пополам, личное имущество умершего подлежит наследованию.

Что говорят Гражданский и Семейный кодекс?

Однако никто не избавлял родственника от права на свою обязательную долю, которую он может получить через суд. Прежде чем обратиться в инстанцию, необходимо проверить, попадаете ли вы под категорию истцов, которые могут на что-то рассчитывать.

В ст.256 ГК говорится, что живой супруг имеет право на определенную часть имущества своего мужа/жены точно так же, как и при разводе. В идеале без завещания сначала должна выделяться супружеская доля в наследстве, а уже остаток от нее распределяется между оставшимися претендентами.

В ст. 1149 ГК установлено ограничение на свободу наследодателя. Он должен учитывать наличие наследников из категории «обязательные». К ним относят несовершеннолетних детей, недееспособных иждивенцев и супругов. Если интересы этих родственников учтены наследодателем не были, то он ущемил их права своим завещанием.

В ст.39 СК оговариваются условия, при которых суд может отойти от принципа равенства супружеских долей. Опять же обоснованием для подобного шага может стать наличие иных родственников из особой категории.

Условия и основания для выделения супружеской доли в наследстве

Прежде чем предъявлять претензии, следует разобраться, насколько они обоснованы. Супруг или супруга может рассчитывать только на совместное имущество. Здесь стоит отметить, что по закону считается совместно нажитым, а что — личным.

К общему имуществу относятся следующие категории материальных ценностей, которые были приобретены или куплены во время брака:

  • недвижимость;
  • акции, ценные бумаги;
  • доходы от деятельности любого характера;
  • пенсии, социальные выплаты, авансы, заработные платы;
  • долги.

Последний пункт становится лидером среди причин добровольных отказов от наследства.

То, что было второй половинке преподнесено в качестве презента, или что она унаследовала будучи в браке, считается его личным имуществом. К этой же категории относятся материальные ценности, которые были получены до заключения союза.

Спорные моменты в судебной практике

Хотя основные положения, касающиеся вопроса о доле супруга в наследстве, достаточно ясно оговорены в статьях Гражданского и Семейного Кодексов, каждый конкретный случай имеет свои нюансы и оговорки.

Жена или муж имеют право ровно на половину общего имущества, но эта доля может быть уменьшена. Чем больше претендентов на материальные ценности усопшего, тем сложнее будет проходить процесс раздела наследства.

Сожителям или гражданским супругам, как у нас их принято называть, рассчитывать вообще не на что.

Без штампа в паспорте перед лицом закона они считаются друг другу чужими людьми. Позиция государства достаточно проста: хотите получить права супруга, которые будут регулироваться СК, узаконьте свои отношения. В данной ситуации имеет смысл отстаивать только права общего ребенка, который действительно зарегистрирован как общий, но рожденный вне брака.

Частенько встречаются прецеденты, когда супруг или супруга остаются вообще ни с чем, если в браке они решали «сэкономить» на налогах, и в обход законов формально регистрируют покупку, как подарок на имя одного из них. В таком случае второй супруг, которого акт подобной «щедрости» обошел стороной, лишается всех прав на нее.

Бывшие вторые половинки тоже нередко предъявляют требования на часть имущества. Права на подобные действия они имеют, только если находились на иждивении у бывшего супруга.

Раздел унаследованного имущества при разводе

Все, что было нажито совместно, «распиливается» пополам, но что говорит закон о полученном наследстве? Вторая половинка не может претендовать на подобные материальные ценности, ведь они были переданы безвозмездно.

Полученное наследство априори приравнивается к подаренному, а таким имуществом наследник вправе распоряжаться по своему желанию. Бывают исключительные случаи, при которых силами второй половинки стоимость наследства была в разы повышена.

Здесь речь идет чаще всего о жилье, участках земли или автотранспорте. На средства из семейной «копилки» квартира была отремонтирована, на клочке земли возвели добротный жилой дом или старенькую машину подлатали по высшему классу.

В таких ситуациях супруг может рассчитывать не свою долю, но участие в процессе реконструкции, ремонта или строительства обязательно придется доказывать. Совсем иная ситуация складывается с наследством, которое получили оба супруга от любимого родственника одного из них. Здесь они оба имеют равные права, поэтому и есть смысл их отстаивать.

Является ли унаследованная квартира совместно нажитым имуществом?

Квартира, которая была получена в наследство, совместно нажитым имуществом не является. Вторая половинка не прикладывала никаких усилий, чтобы семья получила это жилье. Из общего бюджета не было потрачено ни копейки для того, чтобы получить это наследство. Закон считает, что такие «подарки» однозначно попадают в категорию личного.

Порядок наследования имущества после смерти одного из супругов

Человек умер, тем самым открыв наследство. Среди многочисленных родственников выделяют тех, кто относится к первой очереди:

  • жены или мужья;
  • несовершеннолетние дети;
  • инвалиды 1,2 или 3 группы;
  • пенсионеры;
  • иждивенцы, которые пробыли в этом статусе не менее 1 года.

Кому переходит собственность?

Собственность переходит либо к лицам, упомянутым в завещании, либо к родственникам первой очереди. Если последних у умершего не было, то право наследования переходит к близким второй очереди. Все споры решаются либо на уровне нотариальной конторы, либо через высшую инстанцию — суд.

Какие документы нужны наследнику?

После открытия наследства вы должны получить у служащего конторы свидетельство наследника после подачи соответствующего заявления. Нотариуса в данном случае, как и родителей, не выбирают. Обращаться к нотариусу можно только по месту жительства покойного.

Если усопший проживал в другом городе, то заявление можно отправить заказным письмом. Ваша подпись должна быть заверена. Можно действовать и через своего представителя, на которого загодя оформляется доверенность.

К заявлению прикрепляют свидетельство о смерти, копию документа, удостоверяющего личность наследника, документы, которые подтверждают родственную связь. Если наследник менял фамилию, то ему придется обзавестись копиями соответствующих документов.

Можно обращаться коллективно вместе с остальными претендентами на наследство, если вы поддерживаете дружеские отношения, или по отдельности. Глупо на этом этапе устраивать отнюдь не семейные войны и ломать копья.

Сроки давности вступления в наследственные права

Главное, уложиться в срок 6 месяцев со следующего дня после смерти наследодателя. Что и кому причитается, будет решать нотариус.

  • После получения свидетельства вам придется заняться регистрацией теперь уже своей собственности или идти в суд с иском и требованиями присудить вам большую часть наследства нежели та, которую выделил нотариус.
  • Если за полгода вы по каким-то причинам не заявили о себе и своих притязаниях, то, увы, свой шанс обогатиться вы упустили.

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 288-73-46, Санкт-Петербург +7 (812) 309-71-92 или задайте вопрос юристу через форму обратной связи, расположенную ниже.

Источник:

Как делится наследуемое имущество после смерти одного из супругов?

Закон призван защищать права мужа и жены не только в период брачных отношений. Они защищены и после развода, и после наступления смерти одного из супругов, когда происходит смена собственников у имущества. Законодательство определяет, кто наследует имущество после смерти супругов и как происходит этот процесс.

Виды имущества

Супруги могут владеть совместным имуществом и личным. Приобретенные до момента оформления брачных отношений, полученные в подарок или в наследство во время брака вещи являются личными, все приобретенное до брака принадлежит только одному владельцу (статья 36 Семейного кодекса).

Собственность, приобретенная за период брака, — общая. На нее имеют одинаковые права оба члена семьи. Каждый из них является владельцем половины состояния, которое нажито совместно. Законодательством таким считаются:

  • имеющиеся вклады в банковских учреждениях, ценные бумаги, инвестиционные вложения;
  • денежные суммы, доставшиеся супружеской паре в браке, — пенсионные выплаты, заработные платы, стипендии, различные пособия, доходы от бизнес-проектов;
  • приобретенное за время брака движимое имущество, недвижимость — дома, квартиры, машины, земельные участки, бытовая домашняя техника.

Источник: https://orenbti.ru/dokumenty/poryadok-nasledovaniya-imushhestva-po-nasledstvu-posle-smerti-odnogo-iz-suprugov-mezhdu-zhivym-suprugom-i-detmi.html

Брачный договор после смерти одного из супругов

Кто из родственников имеет право на наследство после смерти супружеской пары?

Даже после смерти мужа или жены грамотно составленный брачный договор может продолжать действовать, защищая тем самым имущественные права пережившего супруга. Его наличие существенно облегчает и ускоряет процесс распределения наследства между родственниками умершего и его второй половиной.

При составлении соглашения важно соблюсти отсутствие оснований, по которым его в судебном порядке можно признать недействительным. Только учитывая вышеизложенное, брачный договор может стать гарантом ваших имущественных прав.

Действует ли брачный договор после смерти одного из супругов

Для того чтобы разобраться в этом непростом вопросе следует обратиться к ст. 16 СК РФ, в которой определены основания для прекращения брака, к которым относятся:

  • смерть одного из супружеской пары или признание его умершим по решению суда;
  • расторжение брака по заявлению супругов или одного из них.

Таким образом, кончина мужа или жены практически служит основанием прекращения брачного договора (ст. 43 СК РФ), за исключение случаев, когда в тексте договора имеются положения, распространяющие свое действие на имущественные права и обязанности супругов после развода или смерти одного из них.

Так, если соглашением установлен режим раздельной собственности, то и после смерти одного из супружеской пары, имущество, принадлежащее в браке пережившему мужу или жене, будет принадлежать только ему и при определении наследства в его состав не войдет.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что брачный договор или отдельные его позиции могут действовать после смерти супруга(и), но при этом следует учитывать следующее:

  • В нем не следует определять права, возникновение которых связаны со смертью мужа или жены. Так как в этом случае в действие вступают нормы наследственного права, а договор может быть признан недействительным.
  • При составлении документа особое внимание следует обратить на срок его действия и на последствия, которые наступают в случае прекращения брака, в том числе по причине ухода из жизни одного из супругов.

Раздел имущества в случае смерти супруга при наличии брачного договора

Раздел имущественных прав в случае смерти одного из супругов при наличии брачного договора подразумевает под собой определение наследственного имущества, полагающегося близким родственникам умершего по закону и части имущества, которое по договору остается в собственности пережившего супруга и не подлежит включению в наследственную массу.

Если на определенное имущество брачным договором установлен режим раздельной собственности, то супруг, приобретает право собственности на это имущество с того времени, когда заключен договор или, когда приобретена оговоренная соглашением собственность.

Право собственности остается неизменным в случае прекращения брака, в том числе по причине смерти другого супруга.

Таким образом, после прекращения брачного союза в случае смерти одного из пары, в собственности второго остается имущество, определенное ему брачным договором. Остальное имущество умершего наследуют по закону его близкие родственники, том числе и переживший супруг (ст. 1142 ГК РФ).

Пример

В суд обратилась Захарова А.П. с исковым заявлением, в котором излагала следующее: ее отец Захаров Н.П. состоял в браке с Захаровой К.И.

Будучи супругами они заключили брачный договор, по которому квартира, купленная ими совместно на имя жены, являлась только ее собственностью, на остальное имущество договор не распространялся.

Истица заявила требование о признании брачного договора недействительным, в связи с тем, что брачные отношения прекращены смертью ее отца и просила суд включить квартиру в наследственную массу наряду с другим имуществом.

 

Суд, изучив материалы дела, требования истицы отклонил, мотивировав это тем, что право собственности на квартиру у Захаровой К.И. возникло с момента заключения брачного договора. Прекращение брачных отношений по причине смерти ее супруга не является основанием для оспаривания этого факта. По решению суда истице полагается ½ имущества умершего, без включения в это имущество квартиры, принадлежащей Захаровой К.И. по договору.

Грубой ошибкой являются попытки включить в договор элементы завещания. В этом случае он будет признан ничтожным, а распределение имущественных прав между супругом умершего и его близкими родственниками будет осуществлено по закону согласно гл. 63 ГК РФ.

Признание брачного договора недействительным в случае смерти супруга

После смерти мужа или жены брачный договор, заключенный между ними может быть оспорен наследниками умершего. Целью родственников, решившихся обратиться в суд с иском о признании договора недействительным, будет стремление увеличить свою долю в наследстве.
Если супругам при составлении документа удалось:

  • обойти условия признания сделки недействительной, как установленные семейным кодексом (ст. 44 СК РФ), так и общие для всех сделок (гл. 9 параграф 2 ГК РФ);
  • договор составлен с соблюдением всех правил законности;
  • имеет письменную форму и заверен у нотариуса.

В указанных выше случаях они могут быть спокойны, что их волеизъявление не будет оспорено близкими родственниками, в случае кончины кого-либо из них.

Так же еще раз подчеркнем, что причиной недействительности или ничтожности брачного договора могут быть включенные в него положения, касающиеся алиментов на детей, раздела наследственного имущества, попытка урегулировать личные взаимоотношения.

Недействительным будет признан договор, заключенный под давлением, угрозами, если одна сторона намеренно ввела в заблуждение другую. Единственный момент, что данные факты должны будут доказывать в суде родственники умершего, а это будет достаточно сложно сделать ввиду отсутствия обманутого человека. А доказательства должны быть достоверными и неопровержимыми.

Ничтожным по своей сути будет договор, заключенный в гражданском браке. Так как в соответствии со ст. 40 СК РФ брачным договором можно урегулировать имущественные права лиц, желающих вступить в брачный союз или уже являющихся законными мужем и женой.

Судебная практика оспаривания брачного договора после смерти одного из супругов

Если супружеская пара оказалась предусмотрительной и помимо урегулирования своих имущественных отношений брачным контрактом, предусмотрела интересы наследников, составив завещание, то вопросы об оспаривании договора отпадут сами собой.

Зачастую, вопрос с наследниками остается нерешенным. В результате родственники умершего и переживший супруг сталкиваются с необходимостью определения их прав на имущество в судебном порядке. Конечно, если не представляется возможным, договорится в рамках закона мирным путем.

На практике наследники довольно часто пытаются оспорить брачный договор. Так как признание его недействительным ведет к увеличению доли в наследстве. Как уже раньше говорилось, оснований для этого много как общих, так и вытекающих из норм семейного права. Поэтому к составлению данного документа нужно подходить серьезно, прибегая к помощи юристов.

Пример

В суд обратился Давыдкин Т.С., с иском, в котором просил, признать брачный договор, заключенный между его отцом и мачехой недействительным. По договору мачеха становилась собственником квартиры, автомашины и земельного участка, приобретенных в браке, в случае прекращения брачных отношений.

Давыдкин мотивировал тем, что в договоре не было указания на приобретение права собственности на вышеуказанное имущество в случае смерти. В связи с чем, по его мнению, имущество его отца должно быть унаследовано по закону без учета брачного договора.  

Судом было отказано в удовлетворении иска.

В своем решении судья пояснил следующее: учитывая ст. 16 СК РФ, одним из оснований прекращения брачных отношения является смерть мужа или жены. Исходя из этого, условие договора о приобретении права собственности на указанное имущество в связи с прекращением брака было соблюдено.

Истцу была определена ½ имущества, на которое не распространяется действие брачного договора.

В данном случае документ был составлен грамотно, но есть множество примеров, когда судебным решением договор признается недействительным целиком или в части.

Пример

В суд обратилась Кудряшова Л.П. с заявлением о признании брачного договора, заключенного между ее матерью и отчимом недействительным.

В заявлении она пояснила, что по соглашению, достигнутому ими, отчим становился собственником жилого дома, приобретенного в браке, после прекращения брачных отношений. Учитывая это, он уклоняется от раздела дома по закону о наследовании.

Истица пояснила, что, по ее мнению, договор должен быть оспорен, так как при жизни матери супруги не успели заверить его у нотариуса.  

Суд требования истицы удовлетворил полностью. Так как брачный договор подлежит обязательному нотариальному заверению (ст.

41 СК РФ). В противном случае он признается недействительным. Спорное имущество полностью вошло в наследственную массу, и было разделено в соответствии с гл. 63 ГК РФ.

Таким образом, брачный договор, как и любую сделку, нельзя отнести к неоспоримым документам. Как при жизни супругов, так и после смерти одного из них его можно признать недействительным по заявлению одной из сторон договора или наследников умершего.

Вопросы наших читателей и ответы консультанта

С мужем заключили брачный договор о раздельном режиме собственности. В настоящее время он смертельно болен. От первого брака супруг имеет двоих детей. Меня интересует вопрос, каким образом будет распределено наследственное имущество между мной и детьми мужа в том случае, если он так и не оформит завещание?

Так как Вы заключили договор о раздельном режиме собственности, то все имущество, приобретенное Вами в браке и оформленное на Вас, останется Вашей собственностью и в наследственную массу не войдет. Наследство будет состоять только из имущества супруга, которое будет разделено поровну между Вами и его детьми (ст. 1142 ГК РФ).

Месяц назад у меня умер муж. В браке мы купили загородный дом, оформили его на мое имя и заключили соглашение, по которому права на дом принадлежат только мне.

После смерти мужа его дети от первой жены заявили, что собираются обратиться в суд, чтобы признать договор недействительным, так как, по их мнению, он существенно нарушил их права, к тому же прекратил свое действие в связи со смертью их отца. Могут ли они оспорить мои права на дом в суде?

По договору Вы приобрели право собственности с момента подписания и нотариальной регистрации документа. Это свершившийся факт, который обратной силы не имеет. Дети могут рассчитывать на долю в остальном имуществе, на которое не распространяет свое действие брачный договор.

Источник: http://razvod-expert.ru/brachnyj-dogovor/posle-smerti-supruga/

Что нужно знать о наследовании недвижимости по закону и по завещанию?

Кто из родственников имеет право на наследство после смерти супружеской пары?

Собственник самостоятельно определяет судьбу принадлежащего ему имущества и распоряжается им по своему усмотрению без согласия третьих лиц. В данном случае отец, будучи владельцем недвижимости, выбрал сына в качестве потенциального наследника, и никто не вправе запретить ему принять такое решение.

Однако в случае, если у наследодателя на день открытия наследства (то есть на день смерти) есть несовершеннолетние дети, то они призываются к наследованию в обязательном порядке. Размер обязательной доли составляет не менее ½ доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

Материал подготовлен совместно с экспертами компаний: Heads Consulting, “Леонтьев и партнеры”, “Падва и Эпштейн”, “Правовой Сервис 48Prav.ru”, Центр правового обслуживания, “Кочерин и партнеры”, “Инком-Недвижимость”, “НДВ-Недвижимость”, “Приоритет”, “Базальт”.

Недействительным завещание можно признать через суд в случае, если будет доказано, что завещание совершено лицом, не понимающим своих действий и не способным руководить ими; завещание совершено под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств; завещание нарушает требование закона, совершено недееспособным лицом без согласия попечителей и прочих оснований, предусмотренных § 2 ГК РФ “Недействительность сделок”.

Оспорить завещание можно в том случае, если судом будут признаны доказанными те обстоятельства, на которые будет ссылаться усыновленный ребенок при подаче иска о признании завещания недействительным.

Приемный ребенок также может оспорить завещание в том случае, если он докажет, что должен был быть призван к наследству как наследник, претендующий на обязательную долю в наследстве согласно статье 1149 ГК РФ, как нетрудоспособный иждивенец родителя.

Но если ничего из вышеперечисленного приемный ребенок доказать не может, то оспорить завещание он при всем желании не сможет.

Согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Завещатель сам решает о том, рассказывать ли своим близким о завещании и его содержании. Обычно на такое решение влияют сложившиеся отношения с родственниками. Иногда лучше не рассказывать родственникам о завещании, чтобы это не стало причиной конфликтов при жизни завещателя.

Подлинник завещания хранится у нотариуса.

Завещатель вправе отменить или изменить завещание столько раз сколько ему потребуется, в любое время, не указывая при этом причины его отмены или изменения Для этого не требуется чье-либо согласие, в том числе наследников по отменяемому или изменяемому завещанию. Юридическую силу будет иметь последнее, составленное и нотариально удостоверенное завещание, поскольку новое завещание отменяет предыдущее.

Завещание должно быть составлено письменно (при помощи технических средств или собственноручно).

Завещатель должен подписать завещание собственноручно. Завещание подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Для этого завещателю нужно лично обратиться к любому нотариусу независимо от места жительства завещателя.

Удостоверить завещание можно непосредственно в нотариальной конторе либо дома или в больнице, где находится завещатель.
Удостоверяя завещание, нотариус проверяет законность его содержания.

Завещание – это односторонняя сделка, которая содержит личное распоряжение человека на случай его смерти по поводу принадлежащего ему имущества. При этом завещатель вправе изменить завещание в любой момент, составив новое, а также отменить его полностью или же частично. Человек, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя.

В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица, и оно должно быть составлено лично, а не от имени подопечного или представителя. Одним из важнейших принципов завещания является установленная законом форма – то есть, оно обязательно должно являться нотариально удостоверенным.

Завещание, как и любая другая сделка, призвана устранить неопределенность, избежать возможных конфликтов и иных негативных последствий, которые могу возникнуть в будущем между наследниками, после открытия наследства. Однако каждый случай является индивидуальным, и граждане сами должны решать, есть ли у них необходимость писать завещание. Перед составлением завещания необходимо проконсультироваться со специалистами.

В соответствии с требованиями статьи 1112 Гражданского кодекса РФ, в состав наследства, принадлежащего наследодателю на день открытия наследства, входят вещи, имущество и имущественные права, за исключением прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя (например, право на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью).

Если умерший не обладал правом собственности на квартиру, то данная квартира в состав наследства после его смерти не входит.

Что касается прав нанимателя, то в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Жилищного кодекса РФ договор социального найма жилого помещения прекращается в связи со смертью одиноко проживающего нанимателя.

Если же вместе с нанимателем проживали члены его семьи, то в случае его смерти дееспособному члену его семьи, принадлежит право потребовать признания себя нанимателем по ранее заключенному договору.

Таким образом, какие-либо перспективы удовлетворения притязаний со стороны детей в отношении квартиры, не являвшейся собственностью их отца, и в которой они не были зарегистрированы по месту жительства или оформлены в качестве лиц, обладающих правом члена семьи нанимателя, отсутствуют.

Наследникам необходимо в течение шести месяцев после открытия наследства (по общему правилу датой открытия наследства является смерть гражданина или признание его умершим в судебном порядке) подать заявление о принятии наследства нотариусу по месту жительства наследодателя.

Чтобы приобрести наследство, наследник должен его принять. Принять наследство можно двумя способами: первый предполагает подачу заявления нотариусу, второй – фактическое принятие наследства.

Если наследник проживает в другой стране, то принять наследство и оформить его в дальнейшем он может через представителя, выдав ему доверенность с полномочиями на принятие наследства (подачу заявления нотариусу) и на совершение других действий, необходимых для оформления наследства в собственность. При этом доверенность должна быть переведена на русский язык и заверена апостилем, например, в российском консульстве или посольстве.

В соответствии с законодательством РФ, наследники одной очереди наследуют имущество в равных долях (статья 1146 Гражданского кодекса РФ).

Например, ½ наследственной квартиры должна быть разделена в равных долях между наследниками первой очереди, то есть между супругом и детьми умершего.

Так, когда умирает один из супругов, то из общего совместного имущества супругов сначала выделяется доля оставшегося мужа или жены (половина имущества), а уже доля умершего распределяется между наследниками, в число которых входит и оставшийся супруг.

Так, если у супругов двое детей, то имущество будет наследоваться ими в следующем размере:

Супруг наследует – 1/6 квартирыРебенок № 1 наследует – 1/6 квартиры

Ребенок № 2 наследует – 1/6 квартиры

При делении наследственной квартиры, принадлежащей супругам, есть несколько нюансов.

Вариант № 1) Если право собственности на квартиру оформлено пропорционально на обоих супругов, то есть ½ доли на квартиру оформлена на мужа и ½ доли на жену, то после смерти одного из собственников в наследственную массу включается лишь его доля, то есть ½ квартиры.

Вариант № 2) В случае если квартира является общей совместной собственностью супругов (то есть собственником квартиры является один или оба супруга, но квартира приобретена ими во время нахождения в браке), то переживший супруг сохраняет право на часть общего имущества (то есть на ½ квартиры).

Доля умершего супруга в таком имуществе (½ квартиры) входит в состав наследства и переходит к наследникам (статья 1150 Гражданского кодекса РФ).

Исключение составляет случай, если между супругами заключен брачный договор о разделе между ними имущества, предусматривающий иной порядок собственности супругов.

Таким образом, наследственная масса, независимо от варианта № 1 или № 2, составляет ½ квартиры.

Да, дети от других браков также относятся к первой линии наследников, которые наследуют имущество умершего родителя. Исключение составляет ситуация, когда присутствует завещание наследодателя, или режим собственности супругов был изменен брачным договором.

В соответствии с законодательством РФ, они наследуют только по праву представления. То есть в случае, если до открытия наследства или одновременно с наследодателем наследник первой очереди (то есть ребенок наследника) умер, то за него будут наследовать его дети, то есть внуки первоначального наследодателя (умершего супруга).

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной Гражданским кодексом РФ (статьи 1142-1145, 1148). Часть третья ГК, вступившая в силу 1 марта 2002 года, устанавливает восемь очередей наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей.

К наследникам первой очереди относятся (статья 1142 Гражданского кодекса РФ) супруг, дети и родители умершего.

Если нет наследников первой очереди, то наследуют наследники второй очереди, а именно: полнородные и неполнородные братья и сестры умершего, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери и дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), которые наследуют по праву представления.

При этом наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию. Также можно отказаться в пользу наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства.

Законом предусматривается и отказ в пользу тех, кто призван к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (переход права на принятие наследования, если наследник первой линии умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок).

Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Наследование осуществляется как по завещанию, так и по закону, и при этом первое имеет приоритет перед вторым.

Наследование по закону имеет место, когда оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных законом. Данный перечень является исчерпывающим, и не существует никаких иных оснований наследования.

Например, не допускается наследование по договору между сторонами, если последний документ не может быть признан завещанием. Подобный документ не может быть учтен при оформлении наследственных прав.

Источник: https://realty.ria.ru/20160523/407446965.html

Юриста совет
Добавить комментарий