Где в наследственном праве сказано о ранее неизвестном объекте наследства

Свидетельство о праве на наследство

Где в наследственном праве сказано о ранее неизвестном объекте наследства

Нотариальное свидетельство о праве на наследство удостоверяет право наследников получить перечисленное в нем имущество и оформить его на себя. Документ выдается по письменному обращению заинтересованного лица нотариусом, оформляющим наследственное дело. Без него невозможно зарегистрировать на себя квартиру, землю, акции, предприятия, доли в ООО.

Кто может получить свидетельство

Документ выдается правопреемникам по завещанию и наследникам, призванным в порядке очереди по закону. Чтобы получить его, родственники или лица, указанные в завещании, обращаются в любую нотариальную контору в районе прописки умершего члена семьи. Потребуется предоставить заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство или о его принятии.

Нотариус проверяет по информационной базе нотариата наличие завещания, и если оно имеется, сообщает родственникам, какой именно нотариус его заверил.

Принять наследственное имущество и получить свидетельство по закону могут:

  • взрослые дееспособные граждане, призванные к наследованию;
  • молодые люди, вступившие в законный брак до совершеннолетия;
  • эмансипированные (работающие) юноши и девушки младше 18 лет.

Подростки 14–18 лет могут наследовать только с письменного разрешения родителей. Они же выступают от имени детей более младшего возраста. За недееспособных граждан действуют опекуны, им же нотариус выдает свидетельство о праве на наследство. Разрешение опеки на это не требуется.

Основания и условия выдачи

Наследственное дело заводится только по обращению заинтересованного лица, и оно существует в единственном экземпляре. Нотариус проверяет его личность (паспорт), выявляет полный круг потенциальных наследников по закону по имеющимся документам и/или согласно заявлению обратившегося наследника.

Иногда возникает ситуация, что в разных городах регистрируется два обращения: по месту нахождения недвижимости, и по месту прописки. В этом случае дела объединяются и передаются нотариусу, который ведет их в месте регистрации умершего.

Для выдачи свидетельства он должен получить документы, удостоверяющие:

  • факт и точное время наступления смерти (свидетельство из ЗАГСа);
  • место прописки умершего, адресная справка (где выдается: районное отделение МВД, МФЦ, паспортный стол);
  • родственные, супружеские отношения, а также факт содержания иждивенцев; завещание;
  • фактическое принятие наследства, если оно имело место (квитанции об оплате жилья, налогов, другие справки);
  • состав имущества, переходящего к правопреемникам, его стоимость, технические характеристики, регистрационные данные;
  • место нахождения собственности наследователя, конкретные адреса;
  • при необходимости — другие документы, которые потребует нотариус.

В нотариальную контору представляются оригиналы документов, нотариус выдает расписку со своей печатью. При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию — последнее удостоверяет права заявителя.

Во время оформления документов нотариус проводит анализ и проверку полученной информации.

Он проверяет по информационной базе возможное наличие отмены завещаний, открытые дела, уведомляет об открывшемся наследстве всех известных наследников.

Порядок выдачи

  • Документ могут получить правопреемники, заявившие о принятии имущества или использующие его фактически.
  • Обратиться за выдачей свидетельства можно, как в течение полугодия после смерти родственника, так и позднее (срок не ограничен).
  • Заявление можно направить почтовым письмом или через доверенное лицо.
  • Наследник вправе получить свидетельство в любое время по истечении 6 месяцев с момента смерти своего родственника. Документ требуется самому правопреемнику, чтобы удостоверить законность владения имуществом перед третьими лицами и для государственной регистрации (когда она требуется).
  • Любой из наследников может получить этот документ независимо от других, но с учетом положенной им доли. Исключением являются случаи выдачи обязательной доли в наследстве и выделения доли пережившего супруга.

Основания для приостановления процедуры

  • Поступление информации о наличии зачатого, но еще не рожденного ребенка — он входит в число наследников. Выдача приостанавливается до его момента его рождения.
  • Получение извещения из суда о рассмотрении иска, поданного одним из наследников. Период — до завершения дела решением суда.
  • Определение суда о том, что наследственное имущество (его часть) приняты в обеспечение иска.

Кроме перечисленных обстоятельств есть и другие, которые служат основанием для отложения выдачи свидетельства на месячный срок. Это необходимость запросить и получить дополнительную информацию, провести экспертизу документов.

На 10 дней нотариус может отложить выдачу документов по заявлению заинтересованного лица, которое сообщило о подаче искового заявления, связанного с наследством, в суд.

Нотариус может аннулировать выданные им ранее свидетельства, если спустя полгода появились неизвестные до этого наследники, и требуется внести изменение в свидетельства о праве на наследство.

Это допускается при условии, что все уже получившие документы лица дали письменное согласие. В этом случае они оформляются заново.

Один экземпляр всегда остается у нотариуса: при утрате документа можно получить дубликат в нотариальной конторе.

Сколько стоит свидетельство о наследстве

Работа нотариуса оплачивается по установленному государственному тарифу плюс УПТХ (услуги правового и технического характера).

К технической работе относится совершение запросов в государственные органы, заполнение официальных бланков, отсылка уведомлений, заполнение и ведение наследственного дела.

Прежде, чем будет выдано свидетельство, заявитель должен подать заявление, суммарная цена оформления которого составляет 1 100 рублей.

Стоимость свидетельства (государственная пошлина согласно НК РФ):

  1. Для таких наследников, как дети, родители, муж, жена, братья, сестры: 0,3% от оценочной стоимости наследственного имущества.
  2. Для всех остальных родственников и посторонних: 0,6%.

Цена услуг технического характера ежегодно устанавливается региональной нотариальной палатой. В среднем она составляет от 3 до 6 тыс. рублей за каждый объект недвижимости, и зависит от сложности и объема работы. При этом нотариус не взимает плату за направление заявления, например, в Росреестр, где нужно зарегистрировать переход права на недвижимые объекты.

В заключение отметим, что оспаривание свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом, на практике невозможно. По крайней мере, в Москве такие прецеденты не известны.

Суды отказывают в принятии исков, основанных на требовании признать его недействительным. Это признается ненадлежащим способом защиты прав.

Можно оспорить факт принятия, фактического вступления в наследство и другие обстоятельства, послужившие основанием для выдачи этого документа.

Аннулирование свидетельства

При обращении в нотариальную контору наследников, имеющих право на получение имущества умершего человека и доказавших это документами, выдается соответствующее свидетельство по истечении 6 месяцев со дня смерти наследодателя. В некоторых ситуациях нотариус может аннулировать свидетельство на основаниях, указанных в законе.

Основания для аннулирования

В житейской практике нередки ситуации, когда наследники своевременно не получают информацию о смерти наследодателя. Иногда она скрывается намеренно, в других случаях неизвестно местонахождение наследника. Нотариус может аннулировать выданное им свидетельство в следующих случаях.

  • По окончании полугода после смерти наследодателя с заявлением к нотариусу обратился претендент, пропустивший срок обращения по уважительным причинам. Остальные наследники не оспаривают его право и дали письменное согласие в присутствии нотариуса (или заверенное им и присланное по почте) о пересмотре выданного ранее документа.
  • Наследник отправил заявление по почте в действующий срок, однако оно было получено нотариусом позднее даты выдачи свидетельства. К этому же относится и ситуация, когда наследники — несовершеннолетние (недееспособные), а согласие опекуна отправлено вовремя, но получено позднее.
  • Уже после выдачи наследственных документов выявилось ранее не учтенное имущество, принадлежащее умершему наследодателю. После документального оформления и включения его в общий состав наследуемых активов, производится аннулирование свидетельства и составление другого документа.

Постановление нотариуса об аннулировании наследственного свидетельства служит основанием для обращения в Росреестр с просьбой изменить записи в ЕГРН, если речь идет о недвижимости.

Аннулирование свидетельства по решению суда

Если между наследниками возникает спор, вопрос решается только в судебном порядке. Согласно п.7 «Методических рекомендаций …», утвержденных ФНП 28.02.2007 года, нотариальная процедура оформления наследства прекращается, если решением суда отдельные наследники восстановлены в правах и определены их доли в имуществе.

Кто может оспорить свидетельство о праве на наследство

  • Подать заявление в суд могут только наследники очереди, призываемой к наследованию.
  • Это могут быть родственники, пропустившие срок вступления в наследование по уважительным причинам.
  • При наличии завещания, люди, имеющие право на обязательную долю и не указанные в нем (несовершеннолетние дети, недееспособные или нетрудоспособные родители, супруг, находящиеся на иждивении умершего другие лица).

Основания для подачи искового заявления

Законом четко определен круг родственников — претендентов на долю имущества, когда происходит наследование в силу закона. Спорные ситуации чаще всего возникают при наличии оставленного завещания. В этом случае в исковом заявлении указывается требование признать завещание недействительным в силу его ничтожности или оспорить его положения частично (целиком).

Завещание признается ничтожным, если:

  • оно в соответствующем порядке не заверено нотариусом;
  • если закрытое (в конверте) завещание написано не от руки;
  • если подтверждена документом недееспособность завещателя.;

Завещание можно оспорить по следующим основаниям:

  • документ подписан не самим завещателем, а рукоприкладчиком (при наличии возможности подписать документ самостоятельно);
  • завещатель не поставил собственноручную подпись под разъяснениями нотариуса;
  • во время подписания документа присутствовали третьи лица, не указанные в завещании, как свидетели.

Для подачи искового заявления о ничтожности завещания — срок давности 3 года, на основании оспаривания — 1 год. Все основания, указанные в заявлении, должны быть подтверждены документами.

Частые спорные ситуации по наследству

  • Выявляются основания для признания кого-либо из наследников недостойным (противоправные действия в отношении умершего).
  • В судебном порядке устанавливается родство между наследодателем и претендентом на имущество.
  • Восстановление пропущенного срока вступления в права наследования по объективным, уважительным причинам.
  • Заявление признается ничтожным в силу нарушений закона, допущенных при его оформлении.
  • Наследники оспаривают распределение конкретного имущества, например, выделение из наследственной массы доли пережившего супруга.

Комментирует нотариус города Москвы Лексакова Е. О.

:

«На практике складываются ситуации, результатом которых становится аннулирование ранее выданного нотариусом свидетельства о праве на наследство и оформление нового документа. Правовым последствием признания завещания ничтожным может стать наследование по закону.

Если наследство было уже принято, то у действительных наследников появляется право требовать возврата имущества или денежной компенсации и возмещения морального вреда, если владеющие наследством люди были осведомлены о недостатках завещания.»

В центре МосквыОнлайн записьБесплатная парковкаБюро переводовРазличные формы оплаты

Источник: https://lexakova.ru/notarialnye-dejstviya/svidetelstvo-o-prave-na-nasledstvo

Верховный суд разъяснил, как принимать наследство без нотариуса

Где в наследственном праве сказано о ранее неизвестном объекте наследства

Если наследник сам вселился в обещанную ему квартиру или там жил, то считается, что жилье в наследство он фактически принял и у него появилось право собственности – такое разъяснение дала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала итоги одной судебной тяжбы об оставленной в наследство трехкомнатной квартире.

ЗАГСы начнут фиксировать момент смерти человека

Наследственные споры считаются одними из самых сложных и дорогих.

А если к этому прибавить еще и то, что часть таких тяжб длится в судах годами, то станет понятно, почему разъяснения по наследственному праву всегда привлекают повышенное внимание.

По негласной статистике, в судах опротестовывается каждое пятое завещание. А если завещания нет, то споры вызывает каждое третье оставленное наследство.

Вот и в нашем случае после смерти гражданина, не оставившего завещания, наследством оказалась хорошая трехкомнатная квартира. На нее оказалось три претендента. Выражаясь юридически, наследниками первой очереди, которые имели право на жилье, стали трое – взрослая дочь от предыдущего брака, несовершеннолетний сын от нового брака и отец умершего.

Взрослая дочь оперативно обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. При этом она объяснила, что кроме нее других наследников попросту нет.

Отец умершего за наследством не обращался вообще, как и несовершеннолетний сын наследодателя.

В итоге дочь получила от нотариуса свидетельство о праве собственности на всю квартиру и зарегистрировала в Росреестре свое право собственности на это жилье.

Спустя время в районный суд пришла мать мальчика и как его законный представитель, пока он еще несовершеннолетний, попросила признать ребенка принявшим наследство, признать его право собственности и признать недействительным выданное лишь на дочь умершего свидетельство о собственности. Районный суд с этими требованиями согласился.

Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа принятия, считается его собственником

Суд первой инстанции сказал, что на день открытия наследства мальчик в силу своего возраста не мог понимать важность установленных законом требований – своевременно принять наследство. А то, что его мать вовремя не спохватилась, не должно сказываться на интересах ребенка как наследника. Суд не учел доводы взрослой дочери, что мальчик пропустил срок исковой давности.

ВС РФ разъяснил, что надо учитывать, разбирая споры о наследстве

По мнению суда, нарушенное право ребенка нельзя связывать с лишением его спорного имущества.Недовольная наследница пошла в городской суд и там нашла полное понимание.

Апелляция отменила прежнее решение и приняла новое – матери юного наследника отказать во всех просьбах. По мнению горсуда, истцом не представлено доказательств, что он фактически принял наследство отца после его смерти.

Плюс пропуск сроков исковой давности. А это (199 статья Гражданского кодекса) считается основанием для отказа в иске.

Верховный суд по жалобе матери ребенка дело перечитал и сказал, что апелляция была не права и “существенно нарушила нормы материального права”.

Вот аргументы Верховного суда.

Для приобретения наследства, гласит Гражданский кодекс, его надо принять. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства. По этому поводу есть разъяснения пленума Верховного суда (N9 от 29 мая 2012 года).

Этот пленум рассматривал судебную практику дел о наследовании.

Там сказано следующее: наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа принятия, считается собственником этого имущества со дня открытия наследства вне зависимости от факта госрегистрации прав на имущество и ее момента.

В судах опротестовывается каждое пятое завещание. А если его нет, то споры вызывает каждое третье наследство. depositphotos.com

Это означает, что закон связывает момент возникновения у наследника права собственности на оставленное имущество с моментом открытия наследства.

Гражданский кодекс говорит, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение им или когда он подал нотариусу заявление о принятии наследства.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства.

Опекунам разрешат становиться наследниками

Если не доказано иное, признается, что наследник принял наследство, если он совершил действия, показывающие, что он вступил в управление наследственным имуществом.

В материалах пленума Верховного суда, который рассматривал практику по делам о наследстве, перечислены действия, которые говорят, что наследник имущество принял – это поддержание имущества в надлежащем состоянии, отношение к этому имуществу как к своему собственному или проживание в нем на момент открытия наследства. Важно: быть прописанным в доставшейся ему недвижимости наследнику не обязательно.

Факт проживания вместе с наследодателем может подтвердить справка о совместном проживании, выписка из домовой книги, да и просто лицевой счет.

В нашем случае на момент открытия наследства наследник был несовершеннолетним и жил вместе с наследодателем. Его законным представителем была мать мальчика, которая фактически приняла наследство, вступив во владение и пользование жильем. Она же содержала квартиру и от наследства сына в законном порядке не отказывалась.

Апелляция же в своем решении заявила о “недоказанности принятия наследства путем фактического вступления в права” На что Верховный суд возразил – горсуд в нарушение закона доказательств этого утверждения не привел.

По мнению Верховного суда, ребенок принял наследство и стал собственником спорного имущества с момента открытия наследства.

А получение несовершеннолетним свидетельства о праве на наследство является его правом, а не обязанностью – так сказано в постановлении пленума по делам о наследстве.

Мальчик как собственник доли в квартире там жил, его мать оплачивала расходы на ее содержание. Наследница, оформившая квартиру на себя, настаивала на том, что срок исковой давности несовершеннолетним наследником пропущен.

Верховный суд разъяснил порядок продажи микродоли дома и сада

На это Верховный суд возразил – по Гражданскому кодексу (статьи 196 и 200) общий срок исковой давности – три года со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Но исковая давность не распространяется на требования, перечисленные в статье 208 Гражданского кодекса, где речь идет о нарушении прав.

Пленум Верховного суда по делам о наследстве сказал, что срок давности не распространяется на иски, в которых оспаривается зарегистрированное право. Тут срок начинается с момента, когда гражданин узнал (или должен был узнать) о записи в ЕГРП.

При этом Верховный суд подчеркнул – сама запись в ЕГРП о праве или об обременении прав не означает, что с этого момента человек узнал о нарушении его прав.

В статье 208 Гражданского кодекса сказано, что если нарушение прав гражданина путем внесения недостоверной записи в ЕГРП не связано с лишением его владения имуществом, а только оспаривается зарегистрированное право, то сроков давности нет.

Верховный суд сказал, что если человек считает себя собственником и владеет имуществом, а оно зарегистрировано на другого, то он вправе пойти в суд с иском о признании за ним прав собственности. И такой иск надо удовлетворить, если гражданин докажет, что у него подобные права есть.

В нашем случае мальчик фактически принял наследство, потому как в этой квартире жил. Поэтому суд должен был рассматривать иск его матери как требование об устранении нарушений прав ребенка. А на такие права исковая давность не распространяется.

Поэтому райсуд был прав, а апелляция должна свой вердикт пересмотреть.

Источник: https://rg.ru/2016/11/01/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-prinimat-nasledstvo-bez-notariusa.html

Юриста совет
Добавить комментарий